Фактическое принятие наследства у нотариуса: 6.3 Способы принятия наследства

Содержание

Что такое фактическое вступление во владение квартирой по наследству?

– Что такое фактическое вступление во владение квартирой по наследству законным наследником до окончания оформления документов? Это законно?

belchonock/Depositphotos

 

Отвечает финансовый управляющий Павел Кобяк:

Есть несколько способов вступить в наследство. Во-первых, открыть наследственное дело у нотариуса. Здесь наследники предоставляют документы о своем родстве с умершим, и нотариус запрашивает государственные органы о наличии у умершего имущества. Если имущество есть, то нотариус выдает свидетельство о наследстве наследникам. 

Во-вторых, это фактически принять наследство. Фактическое вступление в наследство означает, что наследник официально не обращался к нотариусу и не открывал наследственное дела для переоформления документов. При этом он пользуется наследством, например квартирой, после смерти умершего. 


Составлять завещание – обязательно?

Вступление в наследство на квартиру


На практике это выглядит следующим образом.

Квартира оформлена на кого-то из родителей. Дети после смерти родителей продолжают жить там же. Они следят за имуществом, делают ремонт, оплачивают квитанции ЖКХ, платят налоги. Все эти действия как раз и говорят о фактическом принятии имущества наследником. Такой случай очень распространен при банкротстве физических лиц. Чтобы не отдавать кредиторам денежные средства за счет продажи наследуемого имущества, они не вступают в наследство. При этом продолжают жить в квартире умершего и нести обязанности собственника имущества.

Отвечает юрист агентства недвижимости ЦДН Алексей Черных:

Закон предусматривает несколько способов принятия наследства, а ст. 1153 ГК РФ описывает фактическое принятие, позволяющее пользоваться наследством до оформления документов. Например, наследник первой очереди – дочь – живет в квартире умершей матери и совершает действия, доказывающие вступление во владение: принимает меры по сохранению имущества, несет расходы по его содержанию и, особо отмечу, оплачивает долги наследодателя, без чего принять наследство невозможно! Чеки и квитанции на оплату расходов тоже являются доказательством фактического принятия наследства.

Важно помнить, что в течение шести месяцев после смерти наследодателя все, кто считает себя вправе стать наследником, должны заявить об этом. До истечения этого срока тот, кто вступил во владение наследством, должен обратится к нотариусу и получить свидетельство о наследстве, а в спорной ситуации, при наличии других претендентов, придется обратиться в суд. Получив правоустанавливающий документ от нотариуса или суда, можно зарегистрировать свои права на это имущество.


Как получить долю в квартире после смерти родителей?

Как получить часть дома, если ее не принял наследник?


Отвечает генеральный директор юридической компании «Центр гражданского права» Александра Бродельщикова:

Это означает, что наследник принимает наследственное имущество не через оформление документов у нотариуса, а через отношение к этому имуществу как к своему собственному. К примеру, представим следующую ситуацию. Перед смертью отец проживал в своей собственной квартире вместе со своими совершеннолетними детьми. После смерти отца дети никуда не съехали, а продолжали проживать в нем, оплачивали коммунальные услуги и даже сделали ремонт. Все перечисленные действия и есть фактическое вступление во владение квартирой. Фактическое вступление в наследство является законным. Это один из способов принятия наследства наряду с подачей заявления нотариусу. 

Однако здесь не все так просто. Чтобы официально признать вступление во владение квартирой по наследству законным, нужно обратиться в суд с соответствующим иском. Таким образом, узаконение фактического принятия наследства возможно в судебном порядке.

Отвечает директор юридической службы «Единый центр защиты» (edin.center) Константин Бобров:

Фактическое вступление во владение квартирой по наследству – это поведение наследника, которое направлено на владение, пользование и распоряжение квартирой наследодателя. Это поведение может выражаться, в частности, в ремонте жилья, оплаты коммунальных услуг и т. п.

Фактическое вступление во владение квартирой не противоречит закону.

Более того, закон предусматривает, что если наследник пропустит шестимесячный срок вступления в наследство, но он фактически примет его, то он вправе обратиться в суд для признания его права на наследование имущества.

При этом признание права на наследство таким путем вовсе не означает, что другие наследники не смогут принять эту недвижимость в наследство. Наследственное имущество в любом случае будет делиться между всеми наследниками.


Можно ли вступить в наследство через 15 лет после смерти?

Сохраняется ли право на наследство через 15 лет?


Отвечает адвокат, председатель Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Globus Pravo Денис Вольнов:

По общему правилу, право собственности на квартиру возникает с момента государственной регистрации в Росреестре. Однако есть исключения из этого правила, в том числе момент возникновения прав на наследуемое имущество. Согласно законодательству, право собственности на наследуемое имущество возникает с момента открытия наследства (с даты смерти наследодателя) вне зависимости от даты внесения записи в реестр прав.

При этом действия по фактическому принятию наследства – это один из способов вступления в права наследника наряду с обращением к нотариусу.

Ввиду несовершенства нашего законодательства фактическое принятие наследства, без внесения данных в реестр прав, создает правовые коллизии, является основанием судебных разбирательств и несет в себе дополнительные риски для всех участников этого процесса.

Отвечает директор агентства недвижимости «PROобмен» Екатерина Никитина:

Фактическим принятием наследства являются действия наследника по управлению недвижимостью или действия, направленные на сохранение этого имущества. Доказательством принятия наследства являются квитанции об оплате коммунальных платежей, квитанции об оплате сигнализаций и других расходов на содержание недвижимости. Способ принятия наследства является законным и зафиксирован в Гражданском кодексе, но хочу обратить Ваше внимание, что фактическое принятие наследства не отменяет его документального оформления.

Текст подготовила Мария Гуреева

Не пропустите:

Все материалы рубрики «Хороший вопрос»

Как вступить в наследство по завещанию?

Совместное завещание – что это такое?

Наследство и завещание: 25 полезных текстов

Статьи не являются юридической консультацией.

Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

ВС РФ разъяснил, когда срок принятия наследства не будет пропущенным — Российская газета

Важное пояснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила спор наследницы с городскими чиновниками.

Дочка пошла в суд и просила признать ее наследницей квартиры умерших родителей. Решать проблему через суд ей пришлось потому, что гражданка пропустила положенный по закону шестимесячный срок для принятия наследства. Итог такого опоздания — нотариус отказался оформить ей квартиру отца и матери «в порядке наследования».

Этот спор начался с обращения гражданки в районный суд с иском к департаменту городского имущества. В иске была просьба «об установлении факта принятия наследства» после смерти отца и точно такой же факт принятия наследства, но после смерти матери. В суде истица рассказала, что является наследницей по закону после своих родителей. Других претендентов на наследство — нет.

Истица в суде так объяснила ситуацию с пропуском — она инвалид и не могла своевременно прийти к нотариусу. Срок, по ее мнению, пропущен по уважительной причине — из-за тяжелой болезни. Кроме этого гражданка заявила, что наследство она фактически приняла, как после смерти отца, так и после смерти матери. Ведь она сама живет в этой квартире и оплачивает все коммунальные услуги. Районный суд гражданку выслушал и в иске ей отказал. Апелляция — городской суд — с таким решением согласилась. Пришлось несостоявшейся наследнице дойти до Верховного суда РФ. По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, нарушения норм материального и процессуального права допустили оба суда — как районный, так и городской.

Вот что увидел в материалах дела высокий суд. Родители нашей истицы получили спорную квартиру в собственность в 1993 году. Точнее — они были сособственниками квартиры без определения долей. Оба были в этой квартире прописаны и прожили в ней до конца своих дней. Наследниками по закону после смерти отца стали его жена и дочь, а единственной наследницей после смерти матери — дочь. Она и пришла к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Но только в январе 2016 года. Постановлением нотариуса ей в выдаче свидетельства о праве на наследство было отказано «в связи с пропуском шестимесячного срока» после смерти отца. Отказ был мотивирован еще и тем, что гражданка «не предоставила документы, подтверждающие фактическое принятие наследства после смерти матери».

Точно установлено, что после смерти матери дочь к нотариусу не обращалась. В деле есть документ, что оплата коммунальных услуг за спорную квартиру всегда производилась аккуратно и долгов по ЖКХ нет. Пока была жива мать, платила она. После ее смерти — платила дочь.

Если наследник вступил во владение доставшимся ему имуществом, то считается, что он принял наследство

Районный суд решил дело так: родители были собственниками квартиры и при жизни их доли не были определены. Истица по этому поводу ничего не заявляла. Факт принятия женой наследства после смерти мужа «не установлен», права обладания дочери долей отца в три четверти квартиры также «не установлен». Из всего перечисленного райсуд делает витиеватый вывод: «требования в заявленном объеме при отсутствии других требований в отношении спорного недвижимого имущества не подлежат удовлетворению». Апелляция с правовым обоснованием отказа согласилась, а Верховный суд — нет.

Разъяснения Верховный суд начал с Гражданского кодекса. В его статье 1151 сказано, что имущество умершего считается выморочным, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию. Или наследники есть, но они не имеют права наследовать, или отстранены от наследования, или никто из наследников наследства не принял.

В следующей статье того же кодекса — 1152-й — говорится, что для приобретения наследства наследник должен его принять. А в статье 1153 записано следующее: «Пока не доказано иное, наследник принял наследство, если он «совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства».

Например, если наследник вступил во владение или управление наследственным имуществом, если принял меры по его сохранению, защите имущества «от посягательств или притязаний третьих лиц», если производил за свой счет расходы на содержание имущества, оплатил за свой счет долги наследодателя или «получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства».

Наша истица попросила суд установить факт принятия ею наследства после смерти отца и такой же факт принятия после смерти матери. На это райсуд ответил — факт такой не установлен, так как доля в общем владении матери не выделена, поэтому в иске отказано. Но ведь доли в квартире и при жизни родителей не были выделены.

Верховный суд подчеркнул — это неправильный вывод, ведь законом не предусмотрено признание права собственности на имущество за умершим гражданином. Поэтому все решения по этому делу Верховный суд велел пересмотреть с учетом своих разъяснений.

ВС разобрался, кто из наследников важнее

По факту и по форме

В деле № 5-КГ19-83 коллегия по гражданским спорам ВС разбиралась, можно ли отстоять право на долю в наследстве, если вместо того, чтобы в установленный срок обратиться к нотариусу, наследница осталась жить в квартире наследодателя и фактически относилась к имуществу так, как к своему. Москвичка Мария Елисеева* подала в суд на Ольгу Баранову, свою сестру. Елисеева жила в квартире их общего брата Максима Баранова. Она ухаживала за братом и распоряжалась его деньгами по генеральной доверенности, а также отремонтировала жилье за свой счет. После смерти брата Елисеева осталась в той же квартире: другого жилья у нее не было. Завещания брат не оставил, наследников – братьев и сестер – было пятеро. 

Практика

Когда Елисеева обратилась к нотариусу, чтобы принять наследство, она получила отказ: шесть месяцев, которые отводились на это, уже истекли, а право собственности на всю квартиру, включая долю Елисеевой, к тому моменту уже оформила на себя ее сестра. Остальные трое наследников отказались от своей части в пользу Барановой. Но Елисеева обратилась в суд, ведь от своей доли она не отказывалась. Фактически она приняла наследство, хотя и не обращалась к нотариусу.

Дорогомиловский районный суд, куда поступил иск, удовлетворил ее требования и признал за ней право собственности на пятую часть квартиры. Суд указал, что Елисеева много лет жила с братом и после его смерти продолжила пользоваться имуществом и содержать его, а от наследства не отказывалась, то есть фактически его приняла. Но решение не устояло в Мосгорсуде. Там решили: проживание в квартире, принадлежавшей наследодателю, не свидетельствует о принятии наследства.

Верховный суд за равенство

Верховный суд, которому в итоге и пришлось разбираться в споре, заключил, что правильные выводы сделала первая инстанция. Имущество наследуется по завещанию или по закону, а для приобретения наследства наследник должен его принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства, напомнил ВС. Сделать это можно двумя способами: подать заявление о принятии наследства нотариусу или осуществить действия, которые будут говорить о его фактическом принятии. Перечень этих действий есть в п. 2 ст. 1153 ГК, в их числе – вступление в управление имуществом, меры по его сохранению и защите, траты на содержание имущества, оплата долгов наследодателя и т. д.

То есть речь идет о тех действиях, в которых «проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу», уточнял Пленум ВС № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». Таким действием может быть вселение наследника в квартиру наследодателя или проживание в нём на день открытия наследства, отмечает ВС.

Елисеева пользовалась квартирой брата, и суд установил, что своими действиями она выразила волю на принятие наследства, приняв его фактически, указал ВС. Выбрав место жительства в спорной квартире и неся бремя содержания спорного имущества, она, не отказавшаяся от принятия наследства, считается принявшей наследство, указала коллегия под председательством судьи Александра Кликушина.

Получение свидетельства о праве на наследство при его фактическом принятии – это право, а не обязанность наследника, подтвердил ВС. 

ВС отменил апелляционное определение Мосгорсуда и оставил в силе решение суда первой инстанции.

* – имена и фамилии участников спора изменены редакцией.

Возможно ли оформить фактическое вступление в наследство у нотариуса, если наследственное дело не открывалось

Г. С. Акимова
автор ответа, консультант Аскон по юридическим вопросам

Вопрос

Возможно ли оформить фактическое вступление в наследство у нотариуса по истечении 6 месяцев, если наследственное дело не открывалось, на родственника, который был зарегистрирован и проживал в одной квартире с умершим наследодателем?

Ответ

Да, при фактическом принятии наследства, возможно оформить свидетельство о праве на наследство у нотариуса по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства при предъявлении документов, подтверждающих фактическое принятие наследства.

Однако в случае недостаточности документов для подтверждения фактического принятия наследства нотариус может отказать в выдаче свидетельства о наследстве. В этом случае необходим будет судебный порядок.

Обоснование

Ст. 1154 ГК РФ устанавливает срок принятия наследства – 6 месяцев со дня открытия наследства. При этом согласно ст. 1153 ГК РФ наследство может быть принято одним из двух способов: путем подачи заявления нотариусу и путем фактического принятия наследства.

Принятие наследства осуществляется подачей наследником нотариусу по месту открытия наследства соответствующего заявления либо путем фактического принятия наследства. Наследник вправе подать нотариусу заявление о принятии наследства и в случае фактического принятия им наследства (п.5.15 р. 5, «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав», утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол N 03/19).

Информацию о фактическом принятии наследства нотариус устанавливает на основании документов, подтверждающих совершение наследником действий, свидетельствующих о принятии наследства, например документов, выданных органами регистрационного учета граждан о регистрации по месту жительства или месту пребывания, органами местного самоуправления или управляющей организацией, и иных документов, подтверждающих совместное проживание наследника с наследодателем на момент открытия наследства, если такой наследник не сообщает в заявлении о несовершении им действий по фактическому принятию наследства (п. 52 Приказа Минюста России от 30.08.2017 N 156 (ред. от 31.03.2020) «Об утверждении Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования» (вместе с «Регламентом совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования», утв. решением Правления ФНП от 28.08.2017 N 10/17, приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156)).

Более подробные разъяснения о действиях, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, даны в п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) «О судебной практике по делам о наследовании». Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ.

Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы.

Согласно п. 7.1. р. 7, «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав» (утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол N 03/19) при поступлении в наследственное дело заявления о принятии наследства с пропуском установленного срока, при отсутствии информации, подтверждающей фактическое принятие наследства заявителем (п. 51 Регламента, п. 2 ст. 1153 ГК РФ) нотариус разъясняет заявителю судебный порядок восстановления пропущенного срока и признания заявителя наследником, принявшим наследство, а также возможность принять наследство по истечении установленного срока в порядке ст. 1155 ГК РФ.

Фактическое принятие наследства. Что это такое?

Почти все мы являемся потенциальными наследодателями и наследниками и такие вопросы как куда обратиться, что сделать и в какие сроки, важно знать всем. Незнание элементарных основ наследственного права, в частности несоблюдение сроков обращения, невыполнение определенных юридически значимых действий может привести даже к утрате законного права. Ответим на часто возникающие у граждан вопросы наследования, в частности вопросы, касающиеся фактического принятия наследства.

Фактическое принятие наследства. Что это такое?

Наследство открывается в день смерти наследодателя. В течение 6 месяцев с даты открытия наследства, наследники должны подать нотариусу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. Либо второй способ принятия наследства: принять его фактически. Что это означает? Это значит, что наследник должен совершить действия, дающие понять, что к наследственному имуществу он относится как к своему собственному, например уплата налогов, ремонт, использование вещи и т. д. Достаточно фактически принять (вступить во владение) часть имущества.

  • Вопрос: Являюсь единственным наследником. В наследственную массу входит квартира и автомобиль. После смерти наследодателя продолжаю пользоваться его автомобилем, однако во владение квартирой не вступил. Означает ли это, что я фактически принял только авто, а квартиру нет?

Нет, не означает. Наследство можно либо принять, либо не принять. Отказ от наследства в части не допустим. Таким образом, вступив во владение частью имущества (автомобилем), Вы фактически приняли наследство, то есть и квартиру. На практике судом вполне может быть удовлетворено заявление о признании факта принятия наследства (например квартиры) даже в случае принятия наследником какого-либо символического предмета, вещи наследодателя. Скажем, это может быть любимый свитер наследодателя, его мебель и любое другое имущество. Надо лишь доказать в суде, что эта вещь действительно принадлежала покойному и в течение шести месяцев со дня его смерти вы ее приняли.

  • Вопрос: Умер мой дедушка. Я с ним не жила, и в его квартире не прописана. Наследников больше нет, мои родители умерли давно, но вот шестимесячный срок на принятие наследства я пропустила. Можно ли считать, что я вступила во владение квартирой, т.е. наследство принято мной фактически, если я сделала небольшой косметический ремонт в квартире деда после его смерти?

Безусловно. Сделав ремонт, вы совершили действия, дающие понять, что к имуществу относитесь как к своему собственному. Любое улучшение имущества всегда будет расценено судом как вступление во владение наследством. Хотя как видно из предыдущего ответа, вам достаточно было взять из квартиры вещь, принадлежащую наследодателю, то есть принять фактически часть наследства.

  • Вопрос: Умер отец, с которым я совместно проживал. Наследственное имущество – квартира. Наследников двое я и мой брат, который имеет свое жилье. Брат в течение шести месяцев подал заявление о принятии наследства нотариусу, а я заявление не подавал, но принял наследство фактически, так как продолжал проживать в этой квартире. Теперь брат получил свидетельство о праве на наследство и считает, что собственник квартиры только он. Что мне делать?

И вы, и ваш брат приняли наследство. Вы – фактически, а брат – подав в шестимесячный срок заявление о принятии наследства нотариусу. В данном случае заявление об установлении факта принятия наследства подавать в суд не стоит, потому, как имеется спор о праве. В этой ситуации нужно подать иск о признании права собственности на ½ доли наследуемой квартиры на основании фактического вступления в права наследования. Свидетельство о праве на наследство, выданное ранее вашему брату нотариусом, будет признано недействительным.

  • Вопрос: Моя мать фактически приняла наследство (квартиру), доставшееся ей после смерти ее родителей, но у нотариуса не оформляла. Теперь, когда умела и мать, нотариус не выдает свидетельство о праве на наследство, мотивируя тем, что нет доказательств того, что моя мать была собственницей квартиры. Прав ли нотариус, ведь я фактически вступила во владение квартирой?

Нотариус прав. Однако отсутствие у вашей матери правоустанавливающих документов на квартиру не говорит об отсутствии прав на нее. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия и регистрации возникшего права в регистрирующем органе. Таким образом, ваша мать, фактически приняв наследство, стала собственником квартиры своих родителей, а вы, в свою очередь, вступив после смерти своей матери во владение наследственным имуществом, при отсутствии других наследников первой очереди, стали единственным собственником квартиры матери. Однако, признать право собственности на квартиру вы можете в данном случае лишь в судебном порядке, подав иск о признании права собственности.


Рекомендуем по данной теме:

Комментарии к статье 1153 ГК РФ «Способы принятия наследства»

Документы:

Адвокат Александр Отрохов, ПЦ «Логос», 2005 год

Заявление в суд об установлении факта принятия наследства

кому



от


ЗАЯВЛЕНИЕ

в суд об установлении факта принятия наследства

«»2021 г. умер(ла) , отец (мать и т.д.) – копия свидетельства о смерти прилагается.

Заявитель по закону является наследником первой очереди (копия свидетельства о рождении прилагается). Других наследников первой очереди не имеется.

В течение установленного законом срока заявитель не обратился в нотариальные органы с заявлением о принятии наследства. Однако в течение данного срока заявителем, как наследником, были совершены действия, являющиеся в соответствии с п. 2 ст. 1153 Гражданского кодекса РФ фактическим принятием наследства.

В частности, заявитель с «»2021 г. вступил во владение следующим наследственнымимуществом: .

Заявитель принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц: .

Заявитель из своих средств оплатил налоги на наследуемое имущество, коммунальные платежи, страховые премии, а также: .

Заявитель оплатил за свой счет долги наследодателя и получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Действия по фактическому принятию Заявителем наследства были совершены наследником в течение срока, установленного для принятия наследства – в течение месяцев со дня открытия наследства.

Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как фактическое принятие всего наследственного имущества, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Установление факта принятия наследства Заявителем необходимо ему для .

Представить нотариусу письменные доказательства, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в срок, установленный для принятия наследства, Заявитель не мог по причине .

Нотариус письмом от «»2021 г. № разъяснил Заявителю, что он вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия им наследства в порядке гл. 28 ГПК РФ. При таких обстоятельствах получить надлежащие документы без обращения в суд Заявитель не имеет возможности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1152 ГК РФ, ст. ст. 264 — 268 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Установить факт принятия заявителем наследства, открывшегося после смерти его отца (матери) , умершего(й) «»2021 г.

Приложения:

  1. квитанция об уплате государственной пошлины;
  2. копия свидетельства о смерти № от «»2021 г.;
  3. копия свидетельства о рождении заявителя;
  4. перечень наследственного имущества;
  5. справки жилищно-эксплуатационных организаций или органов местного самоуправления, органов внутренних дел о совместном проживании наследника с наследодателем на день смерти последнего, о проживании наследника в наследуемом жилом помещении;
  6. справки органов местного самоуправления, органов управления жилищных, дачных, гаражных кооперативов об использовании наследником имущества, входящего в состав наследства;
  7. квитанции об оплате налогов, страховых, коммунальных платежей, взносов в кооперативы и других платежей в отношении наследуемого имущества или справки соответствующих органов, содержащие сведения о получении данными органами денежных средств от наследника;
  8. договоры с юридическими лицами о проведении ремонта наследуемого имущества, о сдаче имущества в аренду, установке охранной сигнализации и т. п.;
  9. квитанции о возврате кредита, полученного наследодателем, или иного долга наследодателя, выданные банком или другой организацией;
  10. копия искового заявления наследника к лицам, неосновательно завладевшим наследственным имуществом, о выдаче данного имущества с отметкой суда о принятии дела к производству и определение суда о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство;
  11. другие документы о совершении наследником действий, свидетельствующих о принятии наследства.

Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в судебном заседании.

4 пользователя добавили
этот документ в избранное

Обратите внимание, что заявления составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Памятка по наследству

Наследование осуществляется по завещанию и по закону (ст. 1111 ГК РФ).
 
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом РФ. Таким образом, законодатель отдает приоритет завещанию.
 
Наследники по закону наследуют в том случае, когда нет наследников по завещанию, либо наследники по завещанию отказались от наследства.
 
Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих так и не входящих в круг наследников по закону.
 
Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
 
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-1145 и статьей 1148 ГК РФ.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
 
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 ГК РФ).
 
Для приобретения наследства наследник должен его принять. Наследство может быть принято наследниками, призванными к наследованию по завещанию и (или) по закону. Принятие наследства — это право наследника.

Наследник также вправе не принимать наследство или отказаться от него.
Принять наследство можно только после его открытия.

Днем открытия наследства является день смерти гражданина.

Лицо, принявшее наследство, приобретает соответствующие права и обязанности в отношении унаследованного имущества.

Особенности принятия наследства

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно не находилось, в том числе и имущества, которое обнаружится после принятия наследства.
 
Если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и т.п.), он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. То есть лицо, являющееся одновременно наследником по завещанию и по закону, вправе принять наследство и по завещанию, и по закону, а также принять наследство по одному из оснований наследования, не принимая наследство по другим основаниям.
 
Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
Наследник принимает наследство (ст.1153 ГК РФ) путем подачи соответствующего заявления о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство.
 
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 Гражданского кодекса РФ). Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место на хождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
 
Заявление о принятии наследства должно быть подано в письменной форме.
 
Если заявление наследника пересылается нотариусу по почте, подлинность подписи наследника на заявлении должна быть засвидетельствована любым нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ). При отправлении заявления по почте оно считается поданным в срок, установленный для принятия наследства, если оно сдано сотруднику почтовой связи до истечения установленного срока, то есть датировано числом до последнего дня срока включительно. Если к нотариусу по месту открытия наследства указанное заявление наследника поступило по истечении установленного для принятия наследства срока, то срок для принятия наследником наследства не считается пропущенным.
 
Заявление о принятии наследства может быть передано нотариусу представителем наследника (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). В этом случае нотариус проверяет его полномочия на принятие наследства от имени наследника, что должно быть специально предусмотрено в доверенности, а также срок действия доверенности.

Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется, однако необходимо проверить, является ли лицо, которое подает заявление о принятии наследства, законным представителем.
 
Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.
 
Принятие наследником части наследства по одному из оснований означает принятие всего причитающегося ему наследства по этому основанию, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
 
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия.
 
Права наследника на унаследованное имущество подтверждаются свидетельством о праве на наследство, которое выдается нотариусом по просьбе наследника по истечении срока, установленного для принятия наследства (то есть по истечении шестимесячного срока).

Сроки принятия наследства

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (ч. 1 ст. 1154 ГК РФ). Днем открытия наследства является день смерти гражданина.
 
При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим. В случае предполагаемой гибели гражданина днем смерти признается день, указанный в решении суда. Исчисление шестимесячного срока в этом случае начинается со дня вступления в законную силу решения суда.
 
Наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока.
 
Принятие наследства наследником, пропустившим срок для принятия наследства, возможно и с письменного согласия всех остальных наследников, призванных к наследованию и принявших наследство.

Что значит нотариально заверить завещание и почему это стоит

Заверено ли ваше завещание? Может быть, но не обязательно. Почему завещания юристов почти всегда нотариально заверяются? Нотариально удостоверяется не само завещание, а прилагаемый к завещанию «самодоказывающий показания под присягой».

Когда завещание человека представлено для завещания после его смерти, завещание должно быть «доказано». Слово «завещание» происходит от латинского probare , означающего «проверять» или «доказывать».По завещанию мы «доказываем» завещание.

Доказательство воли

Доказательство завещания означает, что свидетель завещания дает показания соответствующему должностному лицу правительства штата, что они были свидетелями подписания завещания. В некоторых штатах это Реестр завещаний, а в некоторых — клерк Суда по наследственным делам или Суррогатного суда. Если завещание было подписано много лет назад, найти свидетелей может быть сложно или невозможно.

Они могут быть умершими, переехали или не могут давать показания.В некоторых штатах при согласии всех наследников и заинтересованных лиц завещание может быть принято без «доказательства». В других штатах свидетели недоступны; завещание может быть «подтверждено» показаниями двух лиц, которые не были свидетелями завещания, но могут опознать подпись умершего. Эти свидетели называются «свидетелями, не подписавшимися». Они не присутствовали при подписании завещания и не подписались под завещанием в качестве свидетелей.

Поиск свидетелей и доставка их в офис реестра завещаний могут быть трудными и обременительными.Необходимость внешнего доказательства требует дачи показаний под присягой знающими сторонами, знакомыми с данной подписью. Помните, что люди, которые могут достоверно проверить подписи, могут быть слишком пожилыми, скончавшимися или проживать в неизвестном месте.

Само-доказательство воли

Почти во всех штатах теперь есть законы, разрешающие самопроверку завещания. Только Мэриленд, Огайо, Вермонт и Округ Колумбия этого не делают. Не все штаты, у которых есть статуты, разрешающие самопроверку завещания, одинаковы.Воля, которая проявляет себя в одном состоянии, может не проявлять себя в другом. В некоторых штатах требуется нотариальное заверение подписей только свидетелей, в то время как в некоторых штатах требуется нотариальное заверение подписей наследодателя и свидетелей.

Уставы с самопроверкой устанавливают процедуру, при которой завещание может быть подтверждено во время его подписания. Лицо, составляющее завещание, и свидетели приносят присягу перед нотариусом при подписании завещания. Если это будет сделано, то никакие свидетели не должны «доказывать» завещание после смерти.Завещание подано, в реестре завещаний отмечается, что свидетельские показания под присягой не требуются. Не правда ли, намного проще?

В некоторых юрисдикциях, если нотариус недоступен и присутствует поверенный, он может принести присягу и впоследствии передать нотариусу подтверждение. В этом случае важно, чтобы в форме аффидевита было четко указано, что адвокат принес присягу и также явился к нотариусу.

Несмотря на то, что завещание остается в силе без свидетельства под присягой, в настоящее время стандартной практикой является его подтверждение.Иногда бывает сложно организовать присутствие нотариуса во время подписания завещания, но небольшие дополнительные усилия могут сэкономить вашим бенефициарам гораздо больше хлопот и расходов в будущем.

Добавление кодицила

Есть ли отсутствие «самопроверки» оснований для создания новой воли? Нет, нет необходимости тратиться на создание нового завещания, чтобы добавить подтверждающий показания под присягой. Однако, если вы составляете новое завещание, настоятельно рекомендуется, чтобы оно было самоочевидным. Можно сделать старую волю доказательной, добавив кодицил.Поскольку кодицил изменяет завещание и подтверждает те части, которые не были изменены, завещание «переиздавалось» кодицилом. Таким образом, доказывающий себя кодицил также доказывает волю. Чтобы быть в безопасности, вместо того, чтобы добавлять кодицил, мы рекомендуем заполнить новое завещание с приложенным подтверждающим показателем под присягой.

Небольшая предварительная работа над вашим завещанием может иметь огромное значение для исполнителя в том, чтобы добиться признания завещания судебной системой как подлинное. Большинству из нас нравится душеприказчик, которого мы назвали, поэтому сделайте ему небольшую услугу в обмен на значительные усилия, которые будут затрачены на обустройство вашего имущества. Попросите нотариуса устранить проблему с подписью до того, как она возникнет.

что и где делать?

ВНИМАНИЕ! автоматический перевод с польского

В вопросах наследства мы часто сталкиваемся с прозаическими проблемами, куда нам следует обратиться, чтобы решить нашу проблему. В этом разделе приведены ответы на вопросы о том, когда обращаться к нотариусу, когда к юристу, а когда в суд. Мы также даем краткое описание юридических процедур.


Заявление о принятии или отказе от наследства

Заявление о простом принятии наследства или с учетом описи, или об отказе от наследства может быть подано нотариусу или в районный суд, в районе которого находится место жительства или пребывания лица, подающего декларацию.Нотариус или суд немедленно отправят заявление вместе с приложениями в наследственный суд.

Вышеупомянутые декларации могут быть поданы в суд по наследственным делам и в ходе производства по установлению права на наследство.

В заявлении о принятии или отказе от наследства указываются:

  1. имя и фамилия наследодателя, дата и место его смерти и место последнего проживания;
  2. титул передачи в наследство;
  3. содержание поданной декларации.
  4. перечисляет всех лиц, принадлежащих к группе законных наследников, известных заявителю,
  5. с указанием любых завещаний, даже если лицо, подавшее заявление, считало их недействительными, а также данные о содержании и месте хранения завещаний.

В заявлении должна быть копия свидетельства о смерти наследодателя или окончательное решение суда об объявлении его умершим или объявлении смерти, если эти доказательства еще не были представлены.

Если заявление было сделано устно, по заявлению составляется протокол.

О принятии или отказе от наследства сообщается всем лицам, которые, согласно заявлению и предоставленным документам, призваны к наследованию, даже позже.

Если заявление о принятии наследства с учетом описи было составлено, а описи ранее не составлялись, суд выносит решение о проведении описи.


Объявление завещания

Лицо, имеющее завещание, обязано представить его в наследственный суд, когда узнает о смерти наследодателя, если только оно не представило его нотариусу.Любой, кто необоснованно уклоняется от этого обязательства, несет ответственность за причиненный ущерб. Кроме того, суд по наследственным делам может наложить на заявителя штраф.

Чтобы определить, имеется ли завещание и где оно находится, наследственный суд может издать заявление по этому поводу, используя соответствующую процедуру, предусмотренную для раскрытия предметов наследства.

Суд, заслушав лицо, у которого согласно полученной информации находится завещание, издает приказ ex officio, предписывающий ему представить завещание в установленный срок.Решение суда о подаче завещания может быть обжаловано.

Суд или нотариус открывает и объявляет завещание, когда у него есть доказательства смерти наследодателя. Заинтересованные лица не уведомляются о датах открытия и объявления, однако они могут присутствовать во время этого мероприятия.

Когда одному завещателю сделано несколько завещаний, все они открываются и провозглашают, и каждый из них упоминает другие.

Отчет об открытии и объявлении завещания описывает его внешнее состояние и указывает дату, дату подачи и лицо, составившее завещание.В завещании должна быть указана дата открытия и объявления.

Об открытии и объявлении завещания Наследственный суд или нотариус уведомляет, насколько это возможно, лиц, к которым относится завещание, а также исполнителя завещания и инспектора службы пробации. Нотариус незамедлительно уведомляет наследственный суд, отправив копию подготовленного акта.

Завещание и отчет о вскрытии и объявлении хранятся в наследственном суде, если они не были представлены нотариусу.Однако по запросу суда нотариус направляет в этот суд завещание. Вышеупомянутые правила применяются соответственно к письму, в котором излагается содержание устного завещания.


Подтверждение приобретения наследства

Суд по наследственным делам издает постановление, подтверждающее приобретение наследства, после проведения судебного разбирательства, на котором он вызывает заявителя и лиц, которые могут считаться наследниками закона и завещания.

Суд по наследственным делам отменяет зарегистрированный акт подтверждения правопреемства, если в отношении того же наследства принято решение о приобретении наследства.

В случае регистрации двух или более актов о праве наследования в отношении одного и того же наследства суд по наследству по ходатайству заинтересованного лица отменяет все акты о наследовании и издает приказ, подтверждающий приобретение наследства. За исключением указанных выше обстоятельств, отмена зарегистрированного акта свидетельства о праве на наследство допускается только в случаях, предусмотренных законом. В случае отмены зарегистрированного акта подтверждения правопреемства суд уведомляет нотариуса, составившего акт, и Национальный нотариальный совет, отправив копии вынесенного решения.

Суд по наследственным делам рассматривает ex officio, кто является наследником. В частности, проверяет, оставил ли завещатель завещание, и призывает составить завещание лицу, которое, вероятно, имеет завещание. Если завещание составлено, суд его вскроет и огласит.

В качестве доказательства отсутствия других наследников может быть принята гарантия, данная заявителем наследником.

В заверении заявитель должен указать все, что ему известно:

  1. наличие или отсутствие лиц, которые исключили бы известных наследников из наследства или наследовали бы вместе с ними;
  2. о завещаниях наследодателя.

С точки зрения уголовных последствий заверение равносильно даче показаний в соответствии с обещанием, о котором судья должен сообщить.

Если заверение не было представлено или если заверение или другое доказательство не признано судом достаточным, решение по вопросу о получении наследства может быть принято только после вызова наследников путем объявления.

Объявление должно содержать:

  1. имя, фамилия, профессия и последнее место жительства наследодателя;
  2. дата смерти наследодателя;
  3. указание на активы, оставшиеся после наследодателя;
  4. повестка о том, чтобы наследники в течение шести месяцев со дня, указанного в объявлении, заявили и доказали приобретение наследства, в противном случае они могут быть опущены в приказе, подтверждающем приобретение наследства.

Объявление должно быть размещено в удобочитаемом письме на всей территории государства и быть общедоступным по месту последнего проживания наследодателя в этом районе в порядке, принятом в этом месте.

Если стоимость наследства незначительна, суд вправе не размещать письменное объявление.

По истечении шести месяцев со дня объявления суд назначит слушание для рассмотрения требований, на котором он также позвонит лицам, подавшим запрос, и укажет место жительства.

Если в течение шести месяцев со дня объявления о вызове наследников никто не уведомил о приобретении наследства или, сообщив об этом, не доказал это в суде, суд выносит решение, подтверждающее приобретение наследства. наследование наследников, права которых доказаны, а при их отсутствии — Государственной казны как наследника по закону.

Суд считает, что наследники приобрели имущество, даже если они были другими лицами, чем те, которые указаны участниками.В решении о приобретении наследства суд указывает наследодателя и всех перешедших наследников, а также размер их долей.

Если установлено приобретение наследства или акт подтверждения наследства от лица, признанного умершим или смерть которого подтверждена постановлением суда и постановлением о признании этого лица умершим или о подтверждении его смерть аннулирована, наследственный суд ex officio отменит решение о подтверждении приобретения наследства или акт подтверждения наследства.

Доказательство того, что лицо, получившее заявление о праве на наследство, не является наследником или что его участие в наследстве отличается от установленного, может быть выполнено только в рамках производства по аннулированию или изменению подтверждения о наследовании в соответствии с положениями этой главы. Тем не менее, тот, кто был участником процедуры подтверждения покупки наследства, может потребовать изменения в порядке, подтверждающем приобретение наследства, только если запрос основан на основании, которое он не мог ссылаться в этих судебного разбирательства и подает заявление об изменении в течение одного года со дня получения им этой потенции.

Любая заинтересованная сторона может подать запрос о возбуждении такого дела.

В случае доказательства того, что наследство было приобретено полностью или частично лицом, иным, чем указанное в окончательном решении о подтверждении приобретения наследства, наследственный суд, изменяя этот порядок, определяет приобретение наследства в соответствии с фактическим правовым статусом.

Вышеуказанные правила применяются в соответствии с зарегистрированным актом свидетельства о праве на наследство.


Договор раздела имущества

Раздел наследства может происходить либо по соглашению между всеми наследниками, либо по решению суда по требованию любого наследника. Если в состав недвижимого имущества входит недвижимое имущество, договор о ведении должен быть заключен в форме нотариального акта

Если наследство принадлежит предприятию, договор о наследовании должен быть заключен в письменной форме с нотариально заверенными подписями. Однако, если предприятие включает недвижимое имущество или предприятие охвачено правопреемством, договор о разделе имущества должен быть заключен в форме нотариального акта.

Договорное разделение наследства может охватывать все имущество или ограничиваться его частью.

Уклонение от правовых последствий договора о наследовании, заключенного под влиянием ошибки, может иметь место только в том случае, если ошибка касалась фактической ситуации, которую стороны сочли несомненной.


Судебное наследство

В заявлении для отдела по наследству необходимо сделать ссылку на получение наследства или зарегистрированное свидетельство о наследстве и инвентарь, а также указать, в каком санатории дарителем были составлены завещания, где они были представлены и где находятся.Если инвентаризация не проводилась, указать в заявлении имущество, подлежащее ведению отдела.

Если в состав недвижимого имущества входит недвижимое имущество, необходимо предоставить доказательства того, что имущество принадлежало наследодателю.

Если подтверждение приобретения наследства еще не состоялось и свидетельство о праве на наследство не зарегистрировано, решение о приобретении наследства выносится судом в ходе делопроизводства с применением положений главы 8 Кодекса. Гражданского процессуального кодекса

Сонаследники должны предоставить суду информацию о своем возрасте, профессии, семейном положении и подробные сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе супруга, объяснить, каким образом они до сих пор воспользовались наследством, а также предоставить другие обстоятельства, которые могут повлиять на решение, что каждый из сонаследников получит от наследства.

По просьбе участника отдела, заявленной не позднее, чем на первом слушании, наследственный суд может передать дело в районный суд, в районе которого находится имение или значительная его часть, или в районный суд, в котором все сонаследники живы.

Состав и стоимость наследуемого имущества определяется судом. Судебное деление наследства должно охватывать все имущество. Однако по важным причинам он может быть ограничен частью имения.Частичное разделение наследства в суде может иметь место, в частности, потому, что в нем есть предприятие. Если в наследство входит предприятие, раздел наследования включает это предприятие с учетом необходимости обеспечения продолжения хозяйственной деятельности, осуществляемой с его использованием, если наследники и супруга наследодателя, имеющего право участвовать в предприятии, не имеют не достигнута договоренность о продолжении этой деятельности.

В случае спора о существовании права требовать раздела наследственного имущества, а также в случае спора между сонаследниками относительно принадлежности определенного предмета к наследству, суд по наследству может оформить предварительный заказ.

В ходе делопроизводства суд также принимает решение о наличии положений, касающихся предметов или прав, принадлежащих наследству, а также о взаимных претензиях между сонаследниками в связи с владением отдельными предметами наследства, полученными выгодами и другими доходами, полученными от снижение расходов и выплаченных наследственных долгов.

При отсутствии оснований для выдачи ведомственного приказа на основании согласованного заявления участников наследственное отделение будет определено в соответствии с положениями, изложенными ниже.

Положения об отмене совместной собственности применяются в соответствии с разделом наследства. По просьбе двух или более наследников суд может назначить им производство по наследству полностью или частично таким образом, чтобы предоставить им определенный объект или определенные объекты, принадлежащие наследству, в качестве совместной собственности на определенные дробные части.

Если все наследственные активы или отдельные предметы, составляющие его совместную собственность, совместно принадлежат другому титулу, чем наследство, раздел наследства и отмена совместной собственности могут быть объединены в одном производстве.


Нотариальный акт о правопреемстве

Нотариус составляет свидетельство о законном или завещательном наследовании, за исключением наследства, на основании особого завещания.

Перед оформлением свидетельства о праве на наследство нотариус выписывает акт о наследовании с участием всех лиц, которые могут считаться наследниками устава и завещания.

Приступая к составлению отчета о наследстве, нотариус инструктирует лиц, участвовавших в составлении отчета, об обязанности раскрыть все обстоятельства, охватываемые содержанием отчета, и об уголовной ответственности за ложные показания.

В акте о наследстве указываются, в частности:

  1. Последовательный запрос свидетельства о праве на наследство от лиц, участвовавших в написании отчета;
  2. заявлений о существовании или отсутствии лиц, которые исключили бы известных наследников из наследства или наследовали бы вместе с ними;
  3. заявлений об известных завещаниях наследодателя или об их отсутствии;
  4. заявление о том, что в отношении наследования решение о наследовании выкупа наследства не было вынесено, а наследование покупки наследства не находится на рассмотрении и не было составлено свидетельство о наследовании;
  5. заявление о том, включает ли наследство ферму и какой из наследников, назначенных для наследования в соответствии с Законом, отвечает условиям, предусмотренным для наследования фермы;
  6. заявлений о том, был ли наследодатель на момент смерти иностранцем или, не имея какого-либо гражданства, не проживал в Республике Польша или наследство включает права собственности или владение недвижимостью, находящейся за границей;
  7. справок о том, составлены ли заявления о принятии или отказе от наследства, вынесено ли решение о несоблюдении наследства и заключены ли с будущим наследодателем соглашения об отказе от наследства от него;
  8. упоминание нотариуса об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений.

Если с даты открытия правопреемства не прошло шести месяцев, заявления наследников должны включать в себя простое принятие наследниками наследства или принятие наследства с учетом описи или отказ от наследства, если только наследники уже поданы наследниками. В этом случае следует указать дату, место и содержание деклараций индивидуальных наследников.

Нотариус прилагает к акту о наследстве:

  1. копия свидетельства о смерти наследодателя;
  2. экземпляров дел о семейном положении лиц, назначенных в наследство по Закону;
  3. других документов, которые могут повлиять на определение права наследования.

Если вы составите завещание, нотариус его откроет и опубликует, если вы еще не открыли и не объявили завещание. Вскрытие и оглашение завещания протоколируются.

После составления акта о праве на наследство нотариус составляет акт о подтверждении правопреемства, если нет сомнений в наследнике и размере долей в наследстве.

Нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, если:

  1. в отношении наследства уже оформлено свидетельство о праве на наследство или вынесено решение о приобретении наследства;
  2. в ходе составления акта о наследовании обнаружатся обстоятельства, что при его составлении не были все лица, которые могли считаться наследниками устава или завещания, либо были или существовали завещания, которые не были вскрыты и оглашены;
  3. из-за отсутствия супруга наследодателя и родственников, назначенных для наследования в соответствии с Законом, наследство по закону переходит к муниципалитету или Государственному казначейству;
  4. наследодатель на момент смерти был иностранцем или, не имея какого-либо гражданства, не проживал в Республике Польша, или наследование включает права собственности или владение недвижимым имуществом, находящимся за границей.
Свидетельство о наследовании должно содержать:
  1. число, месяц, год и место составления акта;
  2. имя, фамилия и место нахождения нотариальной конторы, а если акт был составлен заместителем нотариуса — также фамилию и фамилию депутата;
  3. имя и фамилия наследодателя, имена его родителей и его номер PESEL;
  4. дата и место смерти наследодателя и последнее место его жительства;
  5. указание выпавших наследников — имена родителей, дата и место рождения физических лиц, а в случае юридических лиц — имя и местонахождение;
  6. название назначения на наследство и количество долей в наследстве, вместе с указанием в случае законного наследования, был ли наследник супругом наследодателя или его родственником и в какой степени, и в случае о наследстве вместе с формой завещания;
  7. указание на наследников, унаследовавших хозяйство, подлежащее наследованию по закону, и их доли в нем;
  8. со ссылкой на протокол вскрытия и объявление завещания;
  9. подписей всех участников составления акта о наследстве;
  10. подпись нотариуса;
  11. справка о регистрации,

Запись в свидетельстве о праве на наследство делается в записи о праве на наследство.

Нотариус сразу же после составления свидетельства о праве на наследство вносит свою запись в реестр файлов свидетельства о праве на наследство путем входа через систему передачи данных. Нотариус предоставляет запись с безопасной электронной подписью, подтвержденной действующим квалифицированным сертификатом.

Зарегистрированный акт подтверждения наследства имеет силу окончательного решения о подтверждении приобретения наследства.

Notare Schmitz & Heinze — Подать заявление на получение свидетельства о праве на наследство

После смерти близкого человека наступают тяжелые времена для потерявшего близкого.К сожалению, наследственное право требует, чтобы наследники уладили соответствующие формальности вскоре после смерти члена семьи. Этих формальностей меньше, если завещатель заранее позаботился о завещании. Если это не так, в некоторых случаях вам понадобится свидетельство о праве на наследство. Наша нотариальная контора в Кельне будет рада помочь вам с подачей заявления в суд. Наши нотариусы с радостью проконсультируют вас.

Регулирование наследственного права — наши услуги в Кельне

Если вам нужно судебное доказательство вашего права наследования , наши нотариусы будут рады помочь вам подать заявление на получение свидетельства о праве на наследство и / или европейского свидетельства о правопреемстве.Формируем необходимые заявления, подаем в суд со всеми необходимыми документами, а также проверяем правильность выданного свидетельства о праве на наследство.

Краткий обзор самой важной информации о свидетельстве о праве на наследство:

  • Для чего нужен свидетельство о праве на наследство?
    Чтобы идентифицировать себя как наследника, например, банка или страховой компании.
  • Куда мне обратиться за свидетельством о праве на наследство?
    Свидетельство о праве на наследство подается в компетентный суд по наследственным делам.Об этом может позаботиться нотариус.
  • Сколько стоит подать заявление на получение свидетельства о праве на наследство?
    Стоимость зависит от имущественной стоимости наследства.
  • Кто может подать заявление на получение свидетельства о праве на наследство?
    Свидетельство о праве на наследство могут подавать только наследники, а не лица, лишенные наследства.

Что такое свидетельство о праве на наследство?

Свидетельство о праве на наследство — это удостоверение личности, в котором указано, какое лицо является наследником или в каких отношениях друг с другом наследует имущество.Кроме того, свидетельство о праве на наследство показывает, какая часть вашего наследства. Это свидетельство о праве на наследство выдается судом по наследственным делам сразу после подачи заявления. «Сильный» суд по наследственным делам — это районный суд по последнему месту жительства умершего. Если вам необходимо идентифицировать себя в юридических сделках, требуется свидетельство о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство не является обязательным условием для получения наследственного имущества. Это просто доказывает, что вы настоящий наследник.

Могу ли я отказаться от наследства, если я подавал заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство?

Как наследник, вы должны знать, что когда вы подаете заявление на получение свидетельства о праве на наследство, наследство принимается автоматически и возможные долги передаются по наследству. После этого вы больше не сможете отказаться от наследства, если имущество находится в долгах. Если вы не хотите впоследствии сожалеть о наследстве, вы можете обратиться к юристу для проверки наследства на предмет чрезмерной задолженности. Согласно закону о наследовании, у наследников есть только шесть недель после смерти наследодателя, чтобы отказаться от наследства.

Нужно ли подавать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство в случае наследства?

Если вы можете идентифицировать себя как наследник другим способом, вам не нужно подавать заявление на получение свидетельства о праве на наследство. Поэтому перед подачей заявления следует уточнить, нужен ли вам свидетельство о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство обычно требуется при изменении земельной книги для земельного участка или объекта недвижимости, при смене партнеров, домовладельцами или банками.Если наследодатель составил нотариальное завещание , это может во многих случаях заменить свидетельство о праве на наследство в качестве удостоверения личности.

Важно: Свидетельство о праве на наследство требуется только в том случае, если вы не можете идентифицировать себя как наследник каким-либо иным образом, например, с помощью «сильного» завещания, договора о наследовании или генеральной доверенности, или если неясно, кто будет унаследовать активы.

Несовершеннолетние наследники должны быть представлены одним из родителей или опекуном, если они хотят подать заявление на получение свидетельства о праве на наследство.

Какие документы необходимо иметь при подаче заявления?

Для того, чтобы подготовиться к встрече с нотариусом , необходимо заранее подготовить необходимые документы для подачи заявления на получение свидетельства о праве на наследство. Как правило, для получения свидетельства о праве на наследство необходимы следующие документы:

  • Удостоверение личности
  • Свидетельство о смерти наследодателя
  • Документы гражданского состояния, такие как свидетельства о рождении, свидетельства о браке и семейный реестр
  • Доступные дела: будет или договор о наследстве

Эти документы будут представлены в суд по наследственным делам, если вы хотите подать ходатайство.Если свидетельство о праве на наследство основано на ложных заявлениях или документах, оно будет отозвано судом. Затем наследники сталкиваются с уголовными и гражданскими последствиями.

Какие еще данные должны быть указаны для свидетельства о праве на наследство?

При отсутствии завещания имеет место законное правопреемство . Заявитель также должен предоставить следующую информацию:

  • Дата смерти наследодателя
  • Родство с наследодателем
  • Гражданство и последнее место жительства умершего
  • Возможные причины, по которым наследство может быть уменьшено
  • Стоимость наследства
  • Адрес наследников
  • Размер наследства
  • Принятие наследства (плюс любые долги)
  • Доступные дела: завещание, договор о наследовании или генеральная доверенность
  • Рассмотрение дел: Подробности судебного наследственного спора

Если существует завещание или договор о наследовании, важна также следующая информация:

  • информация, на которой основано его наследственное право
  • Информация о других положениях умершего

Дополнительная информация о законном порядке наследования может можно найти в разделе преимущества: будет .

Что означает «позитивные действия»?

При наличии нескольких наследников можно подать заявление на получение свидетельства о праве на наследство сообщества . В свидетельстве должны быть указаны все наследники и доли наследства. Все наследники также должны подтвердить, что они принимают наследство. Если вы назначите встречу с нотариусом, заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство также может быть объединено непосредственно с исправлением в земельной книге, если наследники унаследуют недвижимость или имущество.

Каковы сроки подачи заявления на получение свидетельства о праве на наследство?

Срок подачи заявления на свидетельство о праве на наследство отсутствует. Таким образом, вы все еще можете подать заявление на получение свидетельства о праве на наследство спустя годы после смерти наследодателя. Однако выдача свидетельства о праве на наследство может занять несколько недель, в зависимости от сферы применения.

Нужно ли мне специальное свидетельство о праве на наследство за границей?

Если часть вашего наследства, например, недвижимость, находится в другой европейской стране, там может потребоваться европейское свидетельство о правопреемстве. В этом случае свидетельства о праве на наследство в соответствии с законодательством Германии больше не достаточно для юридически надежной идентификации себя как наследника.

Таким образом, с 2015 года появилась возможность подавать заявление на получение такого европейского свидетельства о правопреемстве («Европейское свидетельство о наследовании»). Он действует во всех государствах-членах Европейского Союза, за исключением Великобритании, Ирландии и Дании.

Однако есть ограничение на «Европейское свидетельство о правопреемстве»! Заявитель получает только заверенную копию свидетельства о праве на наследство из суда по наследственным делам, а не оригинал.Эта копия действительна только в течение шести месяцев с даты выдачи. Если у вас есть вопросы относительно европейского свидетельства о наследстве, обращайтесь в нашу нотариальную контору в Кельне!

Сколько стоит свидетельство о праве на наследство?

Сборы взимаются при подаче заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство в суд по наследственным делам. Эти расходы зависят от стоимости недвижимости. Вкратце: чем больше унаследованное имущество, тем больше стоит свидетельство о праве на наследство. Имеющиеся долги вычитаются из стоимости наследства.Затраты быстро увеличиваются, если, например, земля и недвижимость являются частью наследства. Чтобы указать стоимость собственности или земли, вы должны знать рыночную стоимость (рыночную стоимость). Расходы на свидетельство о праве на наследство несет лицо, подавшее заявление. Таблица сборов в Законе о судебных и нотариальных издержках может дать вам оценку связанных с этим расходов.

Нотариальная контора Кельн — эксперты по наследственному праву

Нотариусы по закону обязаны хранить тайну, что делает нас надежным партнером во всех вопросах наследования.Воспользуйтесь нашими профессиональными советами в Кельне. Мы также будем рады назначить встречи за пределами нашего офиса, если вы хотите.

наследство | Определение, история, проблемы и факты

Наследование и индивидуальное владение собственностью

Наследование собственности не может происходить, если товары не считаются принадлежащими отдельным лицам, а не группам, и если товары не имеют такой постоянства, что они продолжают существовать и быть полезными после смерти владельца. Среди примитивных собирателей еды и охотников нередки случаи, когда такие личные вещи, как оружие или миски, уничтожались после смерти владельца, чтобы защитить выживших от домогательств его духа.У Папуа Новой Гвинеи и Дамара (Бергдама) в Намибии хижина покойника была заброшена или сожжена, чтобы запретить магию болезни, от которой умер владелец. У гереро на юго-западе Африки коз убитого человека закалывали и ели; этот обычай, по-видимому, был связан со страхом, что они были затронуты его магией, а также с верой в то, что духи забитых козлов последуют за мертвым хозяином в царство духов, где они ему понадобятся.Вера в удовлетворение потребностей умерших, по-видимому, была корнем широко распространенного обычая хоронить вместе с телом или сжигать пищу, утварь, сокровища, рабов или жен. Гробницы дали множество свидетельств такой практики в культурах каменного и бронзового веков, а также в высоких цивилизациях древнего Египта и доколумбовой Мексики. Еще один способ избавиться от вещей умершего — распределить их среди дальних родственников и друзей, как в случае с такими племенами американских индейцев, как делавэры и ирокезы; Подобное распространение при отсутствии правил наследования могло легко привести к ссорам и насилию, как это часто случалось среди индейцев команчи.

Мнение некоторых марксистских авторов о том, что общая собственность на все товары или, по крайней мере, на землю когда-то была универсальной для человечества, нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Групповая собственность была широко распространена, но отнюдь не универсальна среди примитивных и архаичных земледельцев. Он действительно сохранился до наших дней в Индии и некоторых частях Африки и Азии и сыграл значительную роль в развитии тевтонских и славянских народов Европы. В Сербии владение землей задругой -х годов, то есть большими группами потомков от общего предка, продолжалось и в 20 веке.В Западной Европе общая собственность на пастбища и леса, выросшая из прежней системы общей собственности на землю деревни, все еще существует, особенно в альпийских регионах Швейцарии и Австрии. В то время как в прежние времена колонизация новых земель, как правило, проводилась группами — например, немецкие поселения в регионах к востоку от Эльбы в 10-13 веках — европейцы, которые поселились в Северной Америке, Австралии, Южной Африке и в других частях света в XVIII и XIX веках индивидуальная собственность на землю считалась наиболее благоприятной для эффективного использования. В 20-м веке социалистические идеи в сочетании с крупномасштабной механизацией привели к появлению новых общих форм собственности на землю: колхозов бывшего Советского Союза, коммуны Китайской Народной Республики и кибуцев г. Израиль. Где бы земля ни находилась в общем владении, смерть члена группы приводит не к наследованию, а, скорее, к перераспределению обязанностей и прав на участие в производстве земли или прав временного использования самой земли.

кибуц

Члены кибуца, плетущие рыболовные сети, 1937 г.

Золтан Клугер / © Пресс-служба правительства Государства Израиль

Европейский портал электронного правосудия — правопреемство

Этот информационный бюллетень был подготовлен в сотрудничестве с Совет нотариатов ЕС (CNUE).

1 Как оформляется распоряжение имуществом в случае смерти (завещание, совместное завещание, договор о наследовании)?

Завещание может быть составлено в одной из двух форм: как собственноручное завещание или как публичное завещание.

Завещание может быть составлено только лицами в возрасте 18 лет и старше, оно должно быть написано от руки от начала до конца и также подписано. Если завещание было напечатано на пишущей машинке или компьютере, если подпись отсутствует или если она была продиктована (например, на магнитной ленте), завещание недействительно, и, как следствие, только законные наследники могут наследовать от имущество, если не существует другого действительного завещания, дающего альтернативное назначение наследнику. В целях доказательства также очень важно, чтобы наследодатель расписался своим полным именем (т.е. имя и фамилия), чтобы не было путаницы в том, кто составил завещание. Наконец, настоятельно рекомендуется указать время и место в завещании, чтобы показать, когда и где была составлена ​​эта официальная письменная запись. Это важно, потому что предыдущее завещание может быть отозвано — полностью или частично — новым. Если дата отсутствует в одном или, возможно, даже в обоих завещаниях, часто невозможно определить, какое из них является более поздним и может считаться действительным.

Супружеским парам и зарегистрированным партнерам также разрешается составлять совместное завещание от руки.В этом случае рукописное завещание, составленное одним или обоими супругами или партнерами, должно быть подписано ими обоими вместе (более подробную информацию см. В ‘ Was ist ein gemeinschaftliches Testament ?’ [‘Что такое совместное будет? ‘] на странице 28 брошюры под названием « Erben und Vererben » [«Наследование и завещание»] Федерального министерства юстиции и защиты прав потребителей ( Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ).

Если хотите Чтобы избежать риска ошибиться при составлении завещания, вам следует составить публичное завещание (также называемое «нотариальным завещанием»).Это включает устную передачу вашего последнего завещания и завещания нотариусу, который затем записывает его в письменной форме или составляет его самостоятельно и передает нотариусу в письменной форме (более подробную информацию см. В « Das öffentliche Testament » [«Общественное завещание») ] на странице 26 брошюры, озаглавленной « Erben und Vererben » [«Наследование и завещание»] Федерального министерства юстиции и защиты прав потребителей). Такое завещание могут составить и несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста.

Для заключения договора о наследовании обе стороны должны явиться к нотариусу одновременно (дополнительные сведения см. В « Der Erbvertrag » [«Договор о наследовании»] на странице 34 брошюры, озаглавленной « Erben und Vererben » [«Наследование и завещание»] Федерального министерства юстиции и защиты прав потребителей).

2 Следует ли регистрировать отчуждение и если да, то как?

Во избежание риска того, что рукописное завещание будет спрятано, потеряно или забыто после смерти человека, часто рекомендуется (но не обязательно) подавать завещание в местный суд ( Amtsgericht ) или в Бадене. -Вюртемберг с нотариальной конторой ( Notariat ) до конца 2017 года, чтобы его можно было хранить в надежном месте. Нотариальное завещание всегда хранится в надежном месте.То же самое относится к договору о наследовании, если договаривающиеся стороны специально не заявляют, что он не подлежит официальной передаче; в последнем случае документ передается на хранение нотариусу. Завещания и договоры о наследовании, которые хранятся на ответственном хранении, должны быть открыты после смерти лица, сделавшего распоряжения mortis causa , содержащиеся в них (которого в законе именуют «наследодателем»).

По состоянию на 1 января 2012 года рукописные завещания и нотариально заверенные распоряжения mortis causa (завещания и договоры о наследовании), которые хранятся на надежном хранении в местных судах или в Баден-Вюртемберге до конца 2017 года в нотариальных конторах — зарегистрированы в электронном виде в Центральном реестре завещаний по адресу Bundesnotarkammer [Федеральная нотариальная палата].В случае распоряжений mortis causa , которые были составлены до этой даты и помещены на ответственное хранение, соответствующие реквизиты ЗАГСов будут перенесены в реестр.

Как орган регистрации, Федеральная нотариальная палата уведомляется обо всех случаях смерти в семье и информирует компетентный суд по наследственным делам ( Nachlassgericht ) о том, какие распоряжения зарегистрированы и где они хранятся на надежном хранении с целью открытия любых распоряжений mortis causa находится на хранении.

3 Существуют ли ограничения свободы распоряжения собственностью в случае смерти (например, зарезервированной долей)?

Ближайшие родственники могут быть лишены наследства по завещанию. Однако всегда рассматривалась ситуация, в которой оставшийся в живых супруг, дети и дети детей или родители вообще не получали наследства, даже если бы они были законными наследниками, если бы завещательное распоряжение фактически не существовало. как несправедливо. Из-за их официально признанного и юридически установленного принятия взаимной ответственности, то же самое относится к выжившим зарегистрированным партнерам одного пола.По этой причине закон предоставляет этой узко определенной группе людей нечто, называемое «обязательной долей». Бенефициары обязательной части имеют право требовать денежную выплату от наследника (ов), равную половине стоимости законной части.

Пример: наследодателя пережил ее муж (с которым она жила в режиме собственности сообщества накопленной прибыли) [при этом каждый супруг сохраняет право собственности на свою собственность, но увеличение совокупной чистой стоимости супругов в течение брак распределяется поровну] и дочь. В завещании наследодатель назвал мужа единственным наследником. Имущество стоит 100 000 евро. Доля для определения обязательной доли дочери составляет (тогда как ее законная доля составляет ½; такая же доля, как и у мужа, который жил с наследодателем в соответствии с режимом собственности сообщества накопленной прибыли). Чтобы рассчитать денежную сумму, на которую она имеет право, долю обязательной доли необходимо умножить на стоимость имущества на момент наследования. Это означает, что дочь может потребовать от мужа обязательную часть в размере 25 000 евро (¼ × 100 000 евро).

Завещатели не могут препятствовать притязанию на эту обязательную долю, включив бенефициаров обязательной доли в свое завещание, но выделяя им только менее половины их законной части. В таких случаях получатель обязательной доли имеет право на дополнительную сумму, чтобы довести свою обязательную часть до половины законной части.

Пример: В своем завещании наследодатель назвал свою жену (с которой он жил в рамках имущественного режима сообщества накопленной прибыли) и свою дочь в качестве наследников, так что они могут унаследовать и его имущества соответственно. Имение стоит 800 000 евро. Доля для определения обязательной доли дочери составляет ¼ (= 200 000 евро). Учитывая, что она была включена в завещание и, таким образом, уже собирается унаследовать 100 000 евро (⅛ из 800 000 евро), она имеет право только на дополнительную сумму для покрытия недостачи (100 000 евро).

Требование об обязательной доле должно быть заявлено в течение трех лет после того, как все бенефициары обязательной доли узнают о наследстве и распоряжении, от которого они страдают, и, конечно, в течение не более 30 лет после наследования.

Наследники могут потребовать отсрочки требования об обязательной доле, если немедленное удовлетворение требования серьезно повлияет на них несправедливо. Приведенный в законодательстве пример представляет собой сценарий, при котором в противном случае семейный дом пришлось бы продать. Тем не менее, необходимо должным образом учитывать интересы бенефициара или бенефициаров. Отсрочка означает, что обязательная часть не должна выплачиваться немедленно. Суд должен решать в каждом конкретном случае, на какой срок может быть отложена обязательная часть и нужно ли закладывать обеспечение в отношении требования обязательной доли.

4 При отсутствии права распоряжения имуществом после смерти, кто наследует и сколько?

При отсутствии завещания или договора о наследстве применяются правила наследования.

Согласно германскому праву о наследовании наследниками считаются только родственники, то есть люди с теми же родителями, бабушками и дедушками, или прабабушками и дедушками, что и наследодатель, а также люди, имеющие более отдаленных общих предков с наследодателем. Согласно этому определению, брачные отношения вообще не считаются связанными с наследодателем и поэтому исключаются из правопреемства, например.грамм. свекровь, зять, отчим, падчерица, тётя по браку, дядя по браку и т. д .; это потому, что они не имеют общих предков с наследодателем.

Семейные отношения также могут возникать в результате усыновления (в детстве), поскольку этот процесс создает полноценные юридические семейные отношения между ребенком и усыновителем, а также его родственниками, а также все связанные с этим права и обязанности. Следовательно, усыновленные дети обычно имеют те же права, что и биологические дети (могут применяться особые условия, если усыновляются «дети» старше совершеннолетия).

Супруги являются исключением из принципа наследования только по родственникам. Хотя они обычно не связаны друг с другом и поэтому не имеют общих предков, они все же имеют собственное право на наследство от своего супруга. Если супруги в разводе, право на наследство отсутствует. При определенных условиях это также относится к супругам, которые еще не разведены, но проживают отдельно.

По наследственному праву зарегистрированные партнеры имеют те же права наследования, что и супруги.В отличие от этого, нет законного права на наследство для других форм сожительства.

Наследственное право для родственников:

Не все родственники имеют равные права наследования. Закон делит их на наследников разной степени:

1-й степени

Наследниками 1-й степени являются только потомки умершего, то есть дети, внуки, правнуки и т. Д.

Внебрачными детьми считаются законные наследники своих матерей и отцов и их родственников.(Исключение составляют случаи наследования, в которых наследодатель умер до 29 мая 2009 г., если внебрачный ребенок родился до 1 июля 1949 г. — см. Сноски на страницах 11 и 15 брошюры, озаглавленной « Erben und Vererben » [‘ Наследование и завещание »] от Федерального министерства юстиции и защиты прав потребителей.)

При условии, что можно найти кого-то, кто принадлежит к этой группе очень близких родственников, все более дальние родственники ничего не получают и не имеют доли в наследстве. .

Пример: У наследодателя одна дочь и множество племянников и племянниц. Племянники и племянницы ничего не наследуют.

Дети детей (то есть внуки, правнуки и т. Д.) Обычно могут унаследовать что-либо, только если их родители уже умерли или сами отказались от наследства.

Пример: У умершего осталась одна дочь, а также трое внуков от сына, который уже скончался. Дочь получает половину наследства, а внуки должны разделить между собой вторую половину, то есть половину, которая в противном случае досталась бы их отцу.Это означает, что каждый внук получает части наследства.

2-я степень

Наследниками 2-й степени являются родители умершего вместе со своими детьми и детьми детей, то есть братья и сестры, племянники и племянницы наследодателя. И снова дети родителей наследодателя наследуют только в том случае, если родители наследодателя уже умерли. Затем они наследуют часть, причитающуюся их умершему отцу или умершей матери.

Родственники 2-й степени могут наследовать только при отсутствии родственников 1-й степени.

Пример: наследодателя остались племянница и племянник. Сестры и родители наследодателя уже скончались. Таким образом, племянница и племянник наследуют по половине поместья.

3-я и последующие степени

Категория 3-й степени включает бабушек и дедушек, а также их детей и детей детей (тётя, дядя, двоюродный брат и т. Д.), А 4-я степень охватывает прадедов и их детей и детей детей на. Правопреемство в основном основано на тех же правилах, что и для вышеупомянутых степеней.Однако, начиная с 4-й степени, если потомки бабушек и дедушек уже скончались, потомки этих потомков уже не являются следующими в очереди; скорее, лицо (лица), которое является ближайшим родственником (-ами), теперь становится единственным наследником (-ами) (на этом этапе происходит переход от парентелической системы наследования [что включает в себя работу по каждой строке ( parentela ) произошли от предка до тех пор, пока не будет найден наследник] до степени системы родства [которая включает определение ближайшего родственника на основе степени родства]).

Всегда применяется следующее: только один родственник предыдущей степени должен быть жив, чтобы исключить всех возможных наследников следующей степени.

Супруги и зарегистрированные партнеры

Независимо от применяемого соответствующего режима супружеской собственности, оставшиеся в живых жена, муж или зарегистрированный партнер классифицируются как законные наследники и имеют право на ¼ наследства вместе с любыми потомками и ½ части имущества имение вместе с любыми родственниками 2-й степени (т. е. родители, братья и сестры, племянники или племянницы наследодателя), а также бабушки и дедушки.

Если супруги жили в «режиме собственности сообщества накопленной прибыли» (который является режимом по умолчанию, если супруги не согласились на другой режим собственности в рамках брачного или послеродового соглашения), вышеупомянутая часть увеличивается на ¼. То же самое и с зарегистрированными партнерами.

Если нет родственников 1-й или 2-й степени, а также бабушек и дедушек, оставшийся в живых супруг / партнер получает все наследство.

Пример: наследодателя остались жена (с которой он жил в режиме собственности сообщества накопленной прибыли) и его родители. Жена получает (½ + ¼), а родители — как наследники 2-й степени — получают каждый по имущества. Кроме того, если другие наследники являются родственниками второй степени, как здесь, или бабушкой и дедушкой, жена имеет право на то, что на немецком языке известно как « Großer Voraus », что является преимущественным правом, которое в большинстве случаев распространяется на все предметы домашнего обихода и свадебные подарки (если другие наследники являются родственниками первой степени родства, оставшийся в живых супруг, наследующий в качестве законного наследника, имеет право на эти вещи только в той мере, в какой они ему необходимы для ведения надлежащего домашнего хозяйства).

Законное право наследования штата:

Если нет супруга или партнера и родственник не может быть идентифицирован, государство становится законным наследником. Его ответственность всегда ограничивается размером наследства.

5 Какой орган компетентен:

5.1 в вопросах правопреемства?

В принципе, вопросы наследования правомочны рассматривать суд по наследственным делам местного суда по последнему обычному месту жительства наследодателя (или в Баден-Вюртемберге до конца 2017 года — соответствующая нотариальная контора).

5.2 получить заявление об отказе от прав или принятии правопреемства?

Отказ от наследства осуществляется путем подачи заявления в суд по наследственным делам; это заявление должно быть сделано в присутствии и зарегистрировано судом по наследственным делам или подано после нотариального заверения (более подробную информацию см. ниже).

Декларацию о принятии не нужно подавать в какой-либо конкретной форме, и нет необходимости в подтверждении получения. Простое превышение крайнего срока для отказа является подтверждением принятия.

5.3 получить заявление об отказе от права или принятии наследства?

Наследие или завещание принимается или отклоняется путем подачи заявления лицу, которому поручено наследство / завещание. Это может быть наследник ( Erbe ) или наследник ( Vermächtnisnehmer , т.е. для суб-наследства или суб-наследства [ Untervermächtnis ]).

5.4 для получения заявления об отказе от права и принятии зарезервированной акции?

Немецкое наследственное право не предусматривает декларирования принятия или отказа от обязательной доли.

6 Краткое описание процедуры урегулирования наследства в соответствии с национальным законодательством, включая ликвидацию наследственной массы и раздел активов (включая информацию о том, инициирована ли процедура правопреемства судом или другим компетентным органом самостоятельно ходатайство)

Открытие завещания:

Завещательное распоряжение, поданное в суд по наследственным делам или взятое из-под стражи, официально открывается судом по наследству после смерти наследодателя.Об этом будут официально уведомлены наследники.

Процедура выдачи свидетельства о праве на наследство:

Свидетельство о праве на наследство выдается судом по наследственным делам (или в Баден-Вюртемберге до конца 2017 года: нотариальной конторой) и указывает, кто наследник является степенью его или ее права наследования и, где применимо, может также предусматривать последующее наследование или исполнение завещания.

Суд по наследственным делам выдает свидетельство о праве на наследство по запросу.Заявитель должен продемонстрировать точность всех требуемых по закону сведений или предоставить установленное законом заявление, чтобы показать, что нет оснований сомневаться в точности данных. Заявитель может сделать установленное законом заявление, явившись к нотариусу или в суд, если только закон соответствующего федерального государства не предусматривает, что только нотариусы правомочны рассматривать этот вопрос.

Выдача европейского свидетельства о правопреемстве:

Международный закон об администрировании наследства [ Internationale Erbrechtsverfahrensgesetz, IntErbRVG ] устанавливает процедуры для получения европейского свидетельства о правопреемстве.Европейское свидетельство о правопреемстве — это свидетельство о праве на наследство, действующее практически во всех странах Европейского Союза (за исключением Ирландии и Дании). Он также выдается по запросу суда по наследственным делам в виде нотариально заверенной копии с ограниченным сроком действия. Основная цель сертификата — упростить процесс урегулирования имущественных отношений на территории ЕС.

Распределение имущества:

Если наследство имеет несколько наследников, оно становится совместной собственностью сообщества наследников.В результате сонаследникам разрешается распоряжаться отдельными объектами наследства только совместно, например с целью продажи автомобиля наследодателя, если он больше не нужен. Они также должны совместно управлять наследством. Это часто вызывает большие трудности, особенно если наследники живут далеко друг от друга и не могут прийти к соглашению. Это «принудительное сообщество» обычно очень неудобно, и, в принципе, каждый наследник может потребовать роспуска сообщества, потребовав раздела имущества.Самым важным исключением в этом отношении является случай, когда наследодатель оговорил в своем завещании, что имущество не должно делиться в течение определенного периода времени, например чтобы семейный бизнес мог продолжать работать.

Если наследодатель назначил исполнителя, то он или она несет ответственность за раздел наследства. Если нет, наследники должны сделать это сами. Для этого им разрешается обратиться за помощью к нотариусу. Если наследники не могут прийти к соглашению, несмотря на то, что они назначили нотариуса в качестве посредника, единственный оставшийся вариант — подать в суд.

7 Как и когда человек становится наследником или наследником?

Подробнее о правопреемстве см. Выше.

Если умерший оставил завещание, это имеет приоритет над правилами правопреемства. Следовательно, только лица, указанные в завещании, наследуют наследство, если наследодатель дал указания в отношении всего имущества в своем завещании. Подробнее о том, кто имеет право на обязательную долю, см. Выше.

В случае смерти наследодателя наследство по закону переходит к наследнику или наследникам (принцип автоматического перехода наследства).Однако наследники имеют право отказаться от своего наследства (см. Ниже).

Завещатель может также оставить наследство или завещание в своем завещании, например путем распределения отдельных предметов или определенных денежных сумм между отдельными людьми. В таких случаях получатели наследства / наследства («наследники») не классифицируются как наследники, но имеют претензию к ответчику (ям) в связи с тем, что было специально оставлено для них в завещании.

8 Несут ли наследники ответственность по долгам умершего и, если да, на каких условиях?

Отказ от наследства:

Наследники не несут ответственности по обязательствам, связанным с имуществом, если они отказываются от наследства в установленный срок.Согласно общему принципу, соответствующий наследник должен отказаться от своего наследства в течение шести недель с момента получения уведомления об открытии наследства и основании его или ее статуса наследника, что предполагает подачу официального заявления в суд по наследственным делам. Это может быть сделано в присутствии и записано в суде по наследственным делам или представлено после нотариального заверения. В последнем случае достаточно представить письмо, хотя подпись наследника должна быть нотариально удостоверена как верная.Акт отказа или принятия наследства обычно является обязательным.

Ответственность в случае принятия наследства:

Если наследники принимают свое наследство, они, по сути, «встают на место» наследодателя с правовой точки зрения. Это означает, что они также наследуют долги человека и, в принципе, также должны использовать свои собственные активы для их покрытия.

Однако наследники могут ограничить свою ответственность по унаследованным долгам тем, что известно как «законное имущество» (« Erbmasse »).Это означает, что любые кредиторы, у которых умерший был в долгу, могут взыскать свои убытки за счет законной массы, но собственные активы наследников остаются защищенными от третьих лиц. Наследники могут получить это ограничение ответственности одним из двух способов: они могут либо подать заявление в суд по наследственным делам, чтобы запросить управление имуществом от имени кредиторов, либо они могут запросить производство по делу о несостоятельности, подав заявление в местный суд. который уполномочен действовать в качестве суда по делам о несостоятельности.

Если имущественной массы недостаточно даже для покрытия расходов по управлению имуществом от имени кредиторов или для покрытия расходов на производство по делу о несостоятельности имущественной массы, наследники все же могут добиться ограничения ответственности. Если требования заявлены кредитором, наследники могут заявить о недостаточности активов в имуществе. В этом случае наследники могут отказаться погасить обязательства по наследству, если размер наследства недостаточен для их покрытия. Однако наследники обязаны передать то, что есть в наследстве, кредиторам.

Если наследники просто хотят избежать столкновения с долгами, которых они не ожидали, все, что им нужно сделать, это инициировать процедуру публичного уведомления (« Aufgebotsverfahren »), посредством которой наследники могут подать заявление в суд по наследственным делам, требуя все кредиторам наследодателя — в установленный срок уведомить суд о непогашенной задолженности наследодателя перед ними. Если кредитор не подает свои требования вовремя, он или она должны быть удовлетворены тем, что осталось от наследства в конце.Процедура публичного уведомления может также прояснить ситуацию для наследников, выявив, есть ли основания для передачи имущества в официальное управление путем подачи заявления на управление имуществом или неплатежеспособности имущества.

9 Какие документы и / или информация обычно требуются для регистрации недвижимого имущества?

Необходимо подать заявление о внесении исправлений в земельную книгу вместе с доказательствами, подтверждающими ее неправильность, чтобы наследник собственника недвижимости мог быть внесен в земельную книгу в качестве собственника.Чтобы подать заявку на исправление земельной книги после смерти зарегистрированного владельца, заявитель должен сначала получить подтверждение своего статуса наследника.

В качестве основания для исправления земельной книги заявитель в таких случаях может подтвердить свой статус наследника, представив свидетельство о праве на наследство или европейское свидетельство о правопреемстве.

Если правопреемство основано на отчуждении mortis causa , изложенном в публичном документе (нотариальном завещании или договоре о наследовании), достаточно представить в земельный кадастр ( Grundbuchamt ) распоряжение и официальную запись его открытия.

Если объект недвижимого имущества передается по завещанию, всегда необходимо предъявить нотариальный акт, чтобы осуществить передачу имущества наследнику, независимо от того, какие правила наследования применяются. Этот нотариальный акт должен подтверждать, что наследодатель имеет право владеть недвижимым имуществом.

Могут потребоваться и другие документы в зависимости от характера рассматриваемого дела. Например, для того, чтобы торговая компания была зарегистрирована в качестве наследника, заявители должны предоставить доказательства своих полномочий представительства (например,грамм. официальная выписка из торгового реестра).

9.1 Является ли назначение администратора обязательным или обязательным по запросу? Если это является обязательным или обязательным по запросу, какие шаги необходимо предпринять?

Согласно немецкому праву наследования, управление имуществом от имени кредиторов может использоваться для предотвращения взыскания долгов с собственными активами наследника. Суд по наследственным делам может распорядиться о передаче имущества в управление только по запросу уполномоченного лица (наследника, исполнителя, кредитора наследства, покупателя всего наследства или последующего наследника).

Администратор — это официально назначенный орган. Несмотря на то, что он отвечает за управление всеми активами другого лица, он по-прежнему имеет статус самостоятельной стороны в случае судебного спора. Он выполняет свои официальные обязанности в частном порядке, управляя активами другого лица с целью удовлетворения интересов всех вовлеченных сторон (наследников и кредиторов). Процесс управления имуществом, который администратор имеет право — и действительно — обязан выполнять, направлен не только на поддержание и увеличение наследства, но, прежде всего, на удовлетворение требований кредиторов наследственного имущества.Основная обязанность администратора — обеспечить погашение обязательств по наследству.

9.2 Кто имеет право исполнять распоряжения в случае смерти умершего и / или управлять имуществом?

Помимо фактических наследников, управляющего (неплатежеспособного) (см. Выше) и исполнителя (см. Ниже), соответствующие полномочия также могут быть предоставлены хранителю наследственного имущества.

Суд по наследственным делам официально предписывает попечительство над наследством, если в этом есть текущая необходимость, когда личность ответственного наследника не установлена ​​или если неизвестно, принял ли он наследство.Попечительство над имением направлено на охрану и поддержание имения в интересах неизвестного наследника.

Суд по наследственным делам устанавливает объем обязанностей куратора в соответствии с тем, что требуется в каждом отдельном случае. Эта сфера может быть довольно широкой или может быть просто сосредоточена на управлении отдельными объектами недвижимости. На хранителя поместья обычно возлагается ответственность за выявление неизвестных наследников, а также за охрану и поддержание состояния.

В принципе, попечительство над имуществом не направлено на удовлетворение требований кредиторов имения, поскольку оно в первую очередь направлено на защиту наследников. В качестве исключения в обязанности хранителя может входить использование ресурсов наследственного имущества для урегулирования обязательств, связанных с имуществом, если это необходимо для его надлежащего управления и обслуживания или с целью предотвращения потерь или ущерба, в частности любых затрат, которые могут возникнуть в результате ненужных юридических споров.

9.3 Какие полномочия есть у администратора?

Завещатель вправе назначить одного или нескольких исполнителей в своем распоряжении mortis causa . Он или она может также уполномочить третью сторону, исполнителя или суд по наследственным делам назначить (другого) исполнителя. Обязательства исполнителя вступают в силу, как только назначенное лицо принимает свое назначение на эту роль.

В соответствии с законом исполнитель обязан исполнить завещательные распоряжения наследодателя.Если наследников более одного, исполнитель несет ответственность за раздел наследства между ними.

Управлять имуществом должен исполнитель. В частности, он или она имеет право вступать во владение имуществом и распоряжаться имуществом. В этом случае наследники не имеют права распоряжаться каким-либо предметом наследства, находящимся в управлении исполнителя. Исполнитель также вправе принимать обязательства от имени наследственного имущества, если это необходимо для его надлежащего управления.Он или она имеет право избавляться от вещей бесплатно только при наличии морального обязательства сделать это или из уважения к общепринятой приличию.

Однако наследодатель может ограничить полномочия исполнителя по своему усмотрению по сравнению с тем, что было предусмотрено правовыми положениями. Он или она также имеет право определять срок исполнения завещания. Он или она может, например, просто зайти так далеко, что позволит исполнителю распоряжаться имуществом и разделить его в краткосрочной перспективе.С другой стороны, он или она может также решить дать инструкции в своем завещании или договоре о наследовании, чтобы передать имущество в долгосрочное исполнение. В принципе, долгосрочное исполнение может быть назначено на срок не более 30 лет, начиная с фактической даты наследования. Тем не менее, наследодатель может предоставить инструкции для продолжения управления до смерти наследника или исполнителя, или до наступления определенного события, затрагивающего одного или другого из них.В таких случаях исполнение завещания может занять более 30 лет.

10 Какие документы обычно выдаются в соответствии с национальным законодательством в ходе или по окончании процедуры правопреемства, подтверждающие статус и права бенефициаров? Обладают ли они конкретным доказательственным действием?

Свидетельство о наследовании или европейское свидетельство о правопреемстве обычно требуется для доказательства того, что наследник имеет право наследования, например если наследник желает, чтобы земельный участок или счет на имя наследодателя были переведены на его или ее собственное имя.Если существует публичное завещание (см. Выше), в таких случаях может не потребоваться предъявление свидетельства о праве на наследство или европейского свидетельства о правопреемстве.

Эта веб-страница является частью вашей Европы.

Мы будем рады вашим отзывам о полезности предоставленной информации.

Аффидевитов о праве на наследство

Иногда, когда люди умирают, не оставив завещания, нет необходимости проходить полный процесс завещания в суде для распределения собственности умершего.Есть менее дорогостоящие альтернативы, которые могут использовать члены семьи, в зависимости от типа оставшейся собственности. Аффидевит о наследстве обычно используется, когда кто-то умирает без завещания, а имущество состоит в основном из недвижимого имущества, названного на его или ее имя. Его также можно использовать, когда с момента смерти умершего прошло более четырех лет.

На этой странице мы обсудим аффидевиты о наследстве и то, как они обычно работают в Техасе. Если вы находитесь в районах Остина и Пфлюгервилля и у вас есть вопросы об аффидевитах о наследстве, свяжитесь с адвокатом по наследству в Остине Фарреном Шиханом для первоначальной консультации.

Что дает аффидевит о наследстве

Аффидевит о наследстве передает право собственности от имени умершего на имена наследников без прохождения процесса завещания. Когда умерший оставляет недвижимость на свое имя, важно убедиться, что право собственности переходит на законных основаниях. Юридическая сила аффидевита о наследстве заключается в том, что оно создает чистую цепочку передачи правового титула наследникам умершего. Титульные компании будут требовать чистый титул для страхования собственности на продажу, и большинство компаний, занимающихся недвижимостью и титулом, в Техасе будут принимать аффидевиты о наследстве.Аффидевиты о наследстве намного дешевле и быстрее для перехода права собственности на недвижимость по сравнению с процедурой завещания.

Аффидевит о наследстве подается и регистрируется вместе с записями документов в любом округе, где умерший владел недвижимостью или где он последний раз проживал. Например, если человек умирает, владея недвижимостью в Сидар-Парке или Раунд-Роке, члены его семьи подадут аффидевит о наследстве в округах Трэвис и Уильямсон, чтобы передать право собственности на собственность.

Требования к письменным показаниям о наследстве

Аффидевит о наследстве или аффидевит в отношении личности наследников утвержден Кодексом недвижимости штата Техас. По сути, аффидевит — это юридический документ, который должен быть подписан лицом, лично знакомым с семейным и семейным прошлым умершего. Письменные показания под присягой включают факты, которые подписаны как истинные партнером, под присягой перед нотариусом. Целесообразно нанять поверенного по наследству, чтобы помочь с составлением этого документа, так как он должен быть зарегистрирован в соответствующих государственных документах округа и содержать необходимую информацию для надлежащего перевода.

Закон штата Техас требует, чтобы Аффидевит о наследстве был подписан под присягой двумя незаинтересованными свидетелями. Чтобы быть незаинтересованным свидетелем, человек должен знать об умершем и его или ее семейную историю, но не кто-то, кто получит финансовую выгоду от наследства. По сути, каждый свидетель будет свидетельствовать о том, что он знал умершего и что умерший не имел долгов на момент смерти, а также дату и графство смерти и личности членов семьи.

Факты, которые важно включить в аффидевит о наследстве:

  • Дата и место рождения умершего
  • Дата и место смерти умершего, а также его место жительства и адрес
  • Как долго партнер знал умершего?
  • Семейная история умершего
  • Имена детей умершего и всех их потомков, даты рождения и текущие адреса
  • Были ли у умершего приемные дети
  • Имена, даты рождения и текущие адреса других выживших потомков, таких как родители, братья и сестры
  • Имена, даты рождения и даты смерти оставшихся в живых потомков
  • Имена и контактная информация других лиц, которые могут знать об умершем и его или ее потомках
  • Что умерший умер, не оставив письменного завещания (если это правда)
  • Отсутствие управления имуществом умершего (если это правда)
  • Оставил ли умерший неуплаченные долги или налоги на наследство
  • Список любого недвижимого имущества, принадлежащего умершему

Пределы аффидевитов о наследстве

Хотя аффидевиты о наследстве являются наиболее часто используемой альтернативой судебному определению наследства, имейте в виду, что они обычно используются для ограниченных целей, таких как передача правового титула на недвижимое имущество.В отличие от судебного разбирательства по объявлению наследства в суде по наследственным делам, аффидевит о наследстве не является окончательным определением наследников, а только презумпцией. Кроме того, аффидевит о наследстве не влияет на права пропущенного наследника или кредитора умершего и не может быть признан банками или даже некоторыми титульными компаниями.

Свяжитесь с Sheehan Law, PLLC Today

Каждая ситуация индивидуальна, и Аффидевит о наследстве подходит не всем. Поверенный по наследству в Остине Фаррен Шихан может помочь вам определить, подходит ли аффидевит о наследстве для вашей ситуации, и может помочь вам составить документ для обеспечения надлежащей передачи права собственности.Свяжитесь с нашим офисом сегодня для первичной консультации.

Наследование итальянского поместья — ваши права и обязанности

Если вы наследуете часть или все имущество в Италии, важно понимать свои права и обязанности в соответствии с итальянским законодательством.

Как бенефициар, за исключением ограниченных и редких исключений, вы имеете абсолютное право получить свою долю наследства путем передачи. Однако важно отметить, что вы можете отказаться от принятия наследства в Италии, если, например, умерший оставил вам больше долгов, чем активов, или вы унаследуете недвижимое имущество в Италии, что повлечет за собой несоразмерные расходы.Вы можете официально отказаться от права наследования этой собственности, подписав заявление в судебном секретарю Италии или у нотариуса.

Однако вы не можете частично отказаться от наследства умершего. Это правило применяется к недвижимости по всему миру, а не только к активам в Италии. Например, если умерший оставил вам активы в Великобритании, вы не можете унаследовать эти активы только при отказе наследовать итальянские активы.

Общее правило в соответствии с Гражданским кодексом Италии заключается в том, что у вас есть десять лет со дня смерти, чтобы принять наследство или отказаться от него.Любая третья сторона, заинтересованная в вашем решении (например, кредитор или другой бенефициар Имущества), может подать иск в суд в течение этого времени с просьбой о принятии вами решения. Если вы ничего не сделаете, через десять лет у вас больше не будет права на эти активы.

Вы можете принять наследство в письменной форме, обычно подписанное нотариусом (так называемое «явное принятие»), или ваше согласие может подразумеваться вашим поведением, например, вступлением во владение активами.

Приняв наследство, вы несете личную ответственность по долгам умершего. Это означает, что если, например, остались неуплаченные налоги на имущество, Agenzia delle Entrate может потребовать против вас возмещения этих сумм.

Все получатели наследства будут нести личную ответственность, солидарно, по долгам умершего, если только они не подготовят «Beneficio di Inventario» с нотариусом или судебным секретарем, в котором перечислены долги и активы умершего.Этот документ, который должен быть зарегистрирован в реестре правопреемства Италии, будет отделять активы и обязательства умершего от активов и обязательств бенефициаров. Он также устанавливает, что бенефициары будут нести ответственность по долгам умершего только в пределах стоимости активов, которые они получили в этом имуществе.

В равной степени бенефициары несут ответственность за уплату налогов на наследство, причитающихся с них за наследование. Если один бенефициар не уплачивает свою долю причитающихся налогов на наследство, другие бенефициары должны уплатить эту долю, и Agenzia delle Entrate может требовать от одного бенефициара только всю причитающуюся сумму наследства, независимо от того, кто и что должен.Бенефициары-плательщики, конечно, имеют право потребовать эту долю обратно у бенефициара-неплательщика.

Бенефициары обязаны провести все необходимые проверки, чтобы убедиться, что умерший оставил завещание. При наличии завещания документ должен быть как можно скорее представлен нотариусу Италии для публикации. Затем нотариус может сообщить всем бенефициарам и наследникам, указанным в завещании, об их наследстве, и процесс наследования может осуществляться без ненужных задержек.

alexxlab

Related Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *